capitulo 2, 3 y 4 de nino

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Introducción al análisis del derecho. Decimotercera reimpresión 2005, editorial Astrea De Carlos Santiago Nino CAPITULO 2, El concepto de norma jurídica CONCEPTO DE NORMA JURIDICA UNA ESPECIE DEL LA CLASE GENERAL DE LAS NORMAS SIENDO LAS NORMAS UN CASO DEL USO PRESCRIPTIVO DEL LENGUAJE Usos del lenguaje Informativo : describir ciertos estados de cosas, expresar una proposición. Predican verdad o falsedad Expresivo : Expresar emociones o provocarlas Interrogativo : requiere información del interlocutor Operativo : en determinadas condiciones, implica realizar la acción a que esas palabras se refieren PRESCRIPTIVO O DIRECTIVO: Dirigir el comportamiento del otro. Inducirlo a que adopte un determinado curso de acción, se logre o no el propósito No tiene sentido predicar que son verdaderas o falsa No están destinadas a dar información respecto de la realidad Se puede decir que la oración expresa una directiva con el uso de palabras DEONTICAS . Obligatorio- permitido-prohibido MODALES : necesario-posible Las directivas relacionadas con las normas son las que tienen mayor fuerza. ORDENES MANDATOS IMPOSICIONES Las PRESCRIPCIONES están caracterizadas por unas superioridad del sujeto emisor respecto del destinatario El emisor no supedita el cumplimiento de la prescripción a la voluntad del destinatario Además de las órdenes y mandatos también puede ser permisos o autorizaciones PRESCRIPCIONES Directivas relacionadas con las normas pero no toda prescripción es una norma ni toda norma es una prescripción VON WRIGHT Distintos sentidos de la palabra norma 1

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Page 1: Capitulo 2, 3 y 4 de Nino

Introducción al análisis del derecho. Decimotercera reimpresión 2005, editorial Astrea

De Carlos Santiago Nino

CAPITULO 2, El concepto de norma jurídica

CONCEPTO DE NORMA JURIDICA UNA ESPECIE DEL LA CLASE GENERAL DE LAS NORMAS SIENDO LAS NORMAS UN CASO DEL USO PRESCRIPTIVO DEL LENGUAJE

Usos del lenguaje Informativo: describir ciertos estados de cosas, expresar una proposición. Predican verdad o falsedad Expresivo : Expresar emociones o provocarlas Interrogativo: requiere información del interlocutor Operativo: en determinadas condiciones, implica realizar la acción a que esas palabras se refieren PRESCRIPTIVO O DIRECTIVO: Dirigir el comportamiento del otro. Inducirlo a que adopte un determinado curso de acción, se logre o no el propósitoNo tiene sentido predicar que son verdaderas o falsaNo están destinadas a dar información respecto de la realidadSe puede decir que la oración expresa una directiva con el uso de palabras DEONTICAS. Obligatorio- permitido-prohibidoMODALES: necesario-posibleLas directivas relacionadas con las normas son las que tienen mayor fuerza. ORDENES MANDATOS IMPOSICIONES

Las PRESCRIPCIONES están caracterizadas por unas superioridad del sujeto emisor respecto del destinatarioEl emisor no supedita el cumplimiento de la prescripción a la voluntad del destinatarioAdemás de las órdenes y mandatos también puede ser permisos o autorizaciones

PRESCRIPCIONES Directivas relacionadas con las normas pero no toda prescripción es una norma ni toda norma es una prescripción

VON WRIGHT

Distintos sentidos de la palabra norma

NORMAS PRINCIPALES 1) Reglas definitorias o determinativas: Definen o determinan una actividad (Ej.las de los juegos, las de la gramática) 2) Directivas o Reglas Técnicas: Indican un medio para alcanzar determinado fin (Ej. Instrucciones de uso). No están destinadas a dirigir la voluntad del destinatario sino que lo que indica esta condicionando esa voluntadFormulación hipotética.Proposición anankastica: proposición descriptiva que dice que el medio es condición necesaria del finPuede ser verdadera o falsa esta proposición pero la norma técnica de Von Wright no. 3) Prescripciones Elementos - Autoridad normativa

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- Sujeto normativoLa autoridad promulga la norma para dar a conocer la voluntadPara que sea efectiva, le añade la sanción

NORMAS SECUNDARIAS 1) Normas Ideales: establecen un patrón o modelo de la especie dentro de una clase. Mencionan las virtudes características. Están entre las técnicas y las determinativas 2) Costumbres: especies de hábitos que exigen regularidad en la conducta de los individuos en circunstancias análogasTienen carácter social que le da presión normativa. Son prescripciones anónimas e implícitasEn algún sentido son determinativas porque definen a una comunidad y la distinguen de otras 3) Normas morales: difícil identificarlasHay dos grandes interpretaciones filosóficas Teológica: emana de una autoridad: serian prescripciones Teleológica: regla técnica que indica el camino para determinado fin¿Cual sería? Para el eudemonismo: la felicidad del individuo Para el Utilitarismo: el bienestar de la sociedadOtras concepciones las califican como autónomas: deontologismo

Algunos de los tipos de normas prescriptivas de Von Wrhigt y sus elementos son relevantes Para el derechoNormas consuetudinariasNormas jurídicas determinativas, porque definen institucionesNormas jurídicas como reglas técnicas. Indicación de de hacer—

Elementos NUCLEO NORMATIVO: Estructura lógica que las prescripciones tienen en común con otras normasCompuesto por: 1) CARÁCTER Esta en función de que la norma se de para que algo DEBA NO DEBA O PUEDA ser hechoCuando la norma se da para que algo DEBA HACERSE… ES UNA OBLIGACIONCuando se formula para que algo NO DEBA HACERSE, ES UNA PROHIBICIONCuando una norma tiende a que ALGO PUEDA HACERSE su carácter es PERMISIVOOperadores deónticos, que deben ser distinguidos de los que aparecen en las proposiciones normativasLos caracteres Obligatorio y Prohibido son Interdefinibles

2) CONTENIDO Es lo que una norma declara PROHIBIDO OBLIGATORIO O PERMITIDOACCIONES O ACTIVIDADESPara VON WRIGHTLA NOCION DE ACCION ESTA RELACIONADA CON UN CAMBIO EN EL MUNDO.Cambio: Pasaje de un estado de cosas a otroLos cambios atribuidos a los seres humanos son ACCIONES Los identifica como RESULTADO, cuando el cambio tuvo una INTENCION Y Como CONSECUENCIA, cuando son provocados por el individuo de manera NO IntencionalRelación intrínseca y lógica entre la acción y el resultadoLas acciones pueden ser positivas, si el cambio se produce por una intención activa del agente (movimiento corporal) o negativas, si hay una abstención de actuar teniendo la capacidad de hacerlo

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Las omisiones siempre están relacionadas con determinada acción. Siempre hay una omisión de… (Algo)Tampoco hay omisión en todos los casos en el que el individuo no hace algo: la capacidad restrictiva esta dada por la capacidad de actuarOMITIR ES NO ACTUAR PUDIENDOLO HACERAsí como las acciones se relacionan lógicamente con los sucesos las ACTIVIDADES se relacionan con los procesos (estos se extienden en un periodo): importancia relativa

Los penalistas hacen una crítica a la noción de concepto de acción de V WAcción voluntaria difiere de la acción intencionalPuede tener o no resultadoOtra critica de juristas. Omisiones: no cuando tenía capacidad de Ejecutar la acción, sino que DEBIA hacerlo

3) CONDICION DE APLICACIÓNEs la circunstancia que tiene que darse para que exista una oportunidad de realizar el contenido de una normaAsí, las normas se clasifican en - Categóricas solo supone las condiciones para que haya oportunidad de realizar su contenido - Hipotéticas: aparte de las condiciones de aplicación que permiten una oportunidad para la realizaron de su contenido, PREVEN condiciones adicionales que no se infieren de su contendidoPara que una norma sea hipotética, debe establecer condiciones NO para la realización de la acción sino para que ESA REALIZACION PUEDA CALIFICARSE DE prohibida permitida u ordenada

Los tres elementos siguientes son COMPONENTES DISTINTIVOS de las prescripciones que no se encuentran necesariamente en las demás normas4) AUTORIDAD Es el agente que la emite o la dictaPor su autoridad se clasifican en Teonomas cuando emanan de un agente supra empírico DIOSPositivas, cuando son dictadas por un ser humanoHeterónomas un agente da a otroAutónomas el agente se da a si mismo, coincidencia de la autoridad con el sujeto normativo

5) SUJETO NORMATIVO: Agente destinatario de ellasParticulares: se dirigen a uno o varios agentes determinadosGenerales: a una clase de agentes indeterminados por medio de una descripciónPor su sujeto pueden ser de dos tipos.Conjuntivamente generales: se dirigen a Todos los miembros de una claseDisyuntivamente generales: a uno o varios individuos indeterminados de una cierta clase

6) LA OCASIÓN Es la localización espacial o temporal en que debe cumplirse el contenido de la prescripciónParticulares: establece una ocasión determinadaConjuntivamente general: cuando se menciona una clase de situaciones en Todas las cuales debe o puede realizarse el contenidoDisyuntivamente general: su contenido debe realizarse en alguna de una clase de ocasionesCUANDO UNA NORMA ES GENERAL TANTO RESPECTO DEL SUJETO NORMATIVO COMO DE LA OCASION VON W LAS LLAMA EMINENTEMNETE GENERAL

Los dos últimos elementos sirven para definir una prescripción sin que se pueda decir que son componentes de elle

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7) PROMULGACION Formulación de la prescripción. Expresarla mediante un sistema de símbolos para que el destinatario pueda conocerla

8) SANCION Es la amenaza de un daño que la autoridad normativa puede agregar a la prescripción para el caso de incumplimiento

AUSTIN Norma jurídica como mandatos generales formulados por el soberano a sus súbditosEl elemento que distingue a los mandatos que son jurídicos de los otros es que tiene su origen en la voluntad del soberano

KELSEN Juicios de SER enunciados descriptivos susceptibles de Verdad o falsedad Juicios de DEBER SER. Son directivos, no pueden derivarse lógicamente de premisas que sean solo juicios de serSirven para interpretar: constituyen su sentido los actos de voluntad. O sea, los actos cuya intención se dirige a la acción de otra personaKelsen niega que haya una voluntad real detrás de la normaRechaza la identificación de Austin entre normas y mandatosLa propiedad que diferencia a las normas de los mandatos u órdenes esLA VALIDEZ existencia especifica de las normas, constituye su fuerza obligatoria.

Las normas son juicios de deber ser que expresan el sentido objetivo de un acto de voluntadLas órdenes son la expresión de la intención subjetiva de quien las formulasQue un juicio de deber ser sea una norma valida depende de que quien lo formule está autorizado a hacerlo por otra norma que a su vez sea valida

La estructura de las normas jurídicas

Las normas constituyen técnicas de motivación social: instrumentos para inducir a los hombres a comportarse de determinada maneraKelsen distingue dos tipos Motivación Directa: indican directamente la conducta deseable Se pretende motivas solamente por la autoridad o la racionalidad de la propia norma Ej., Normas moralesLas sanciones o premios no están previstos por las propias normas Motivación Indirecta : se motiva estableciendo una sanción para la conducta indeseable y un premio para la deseableLas normas jurídicas prevén sanciones aplicables por los hombres (a diferencia de las religiosas)

LA SANCION JURIDICA SEGÚN KELSEN CONSTITUYE UN ACTO COERCITIVO DE FUERZA ACTUA L O POTENCIAL CONSISTENTE EN LA PRIVACION DE ALGUN BIEN EJERCIDA POR UN INDIVIDUO AUTORIZADO AL EFECTO Y COMO CONSECUENCIA DE UNA CONDUCTA La norma jurídica es la que prescribe una sanción jurídica. El contenido es un acto coercitivo que esta caracterizado como debido, que priva de un BienEl Carácter es “deber ser”Para Kelsen, en cuanto a las condiciones de aplicación hay dos tipos de normasCategóricas: la ejecución del acto coercitivo no esta supeditada a ninguna condiciónHipotéticas: la ejecución del acoto coercitivo esta supeditada a una condición

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Las primeras serian las sentencias judiciales por Ej.,Y las segundas, las LeyesTambién las clasifica de particulares y generalesEn su teoría las normas jurídicas tienen como destinatarios a los funcionarios encargados de disponer su ejecución o de ejecutarlas

Distingue también entre normas jurídicas - Primarias: prescriben en ciertas condiciones o no, la privación de de los bienes de un individuo por medio de la fuerzaSon la normas jurídicas Genuinas, el orden jurídico esta integrado solamente por ellas - Secundarias: derivados lógicos. Tienen sentido para una explicación más clara del derecho

SOLO DE LAS NORMAS PRIMARIAS HIPOTETICAS PUEDEN DERIVARSE normas secundariasSignificado distinto del operador DEBER para cada uno de los tipos de Norma:En las primarias: simple deber serEn las secundarias: deber jurídico

Las normas que no disponen sanciones Una norma con carácter de Deber y cuyo contenido no es un acto coercitivo solo es norma jurídica si constituye una norma secundaria que deriva de alguna norma primaria Para Kelsen estos enunciados son Antecedentes, partes de normas genuinas en cuya consecuencia figura SIEMPRE UNA SANCIONLas únicas autónomas son las normas penales y algunas civiles cuyo contenido es un acto de ejecución forzosa de bienes

DISTINCON ENTRE - NORMA JURIDICA - PROPOSICION NORMATIVA O JURIDICA

La Proposición normativa, es un enunciado que describe una o varias normas jurídicas. Son Susceptibles de V o FLa Norma Jurídica: objeto de estudio de la ciencia del Derecho, que para describirlo formula proposiciones normativas

Criticas a Kelsen Raz: la sanción no es elemento suficiente para distinguir a las normas jurídicas de las que no lo son

HART El esquema de Austin y Kelsen deja de lado lasNORMAS QUE CONFIEREN POTESTADES

Estas sirven como pautas o criterios de conducta para la apreciación crítica de ciertas acciones y esto hace que sean REGLAS O NORMASREGLAS PARA LA CREACION DE LAS NORMAS QUE IMPONEN DEBERES

Si se supone que las normas se dirigen a los funcionarios se desconoce la función del derecho de motivar la conducta de los súbditosLa reducción de las normas potestativas como parte de la obligación sigue siendo criticable.

Hart también rechaza la idea de tomar la Nulidad como SanciónSupone la sanción que la conducta a la que se imputa es Indeseable y merece ser desalentadaEl derecho no considera algunas conductas de esta forma, a lo sumo no reconoce los efectos jurídicos.Otra diferencia.

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Si se suprime la nulidad como consecuencia de una norma que establece cierto procedimiento, no tendría sentido, ni se podría constituir como norma

Ordenamiento Jurídico: unión de diferentes tipos de normas

Reglas primarias: prescriben a los individuos realizar ciertos actos, los quieran o noReglas secundarias: se refieren a las primarias De Reconocimiento: sirven para identificar que normas formas parte de un sistema jurídico y cuales noESTABLECEN LOS CRITERIOS DE IDENTIFICACION DE DERECHO De cambio: permiten dinamizar el ordenamiento jurídico indicando procedimientos para que las reglas primarias cambien en el sistemaCONFIEREN POTESTADES A LOS FUNCIONARIOS Y A LOS PARTICULARES para que en ciertas condiciones creen reglas primarias de las cuales surjan derechos y obligaciones De adjudicación: dan competencia a ciertos individuos (los jueces) para establecer si en una ocasión particular se ha infringido o no una regla primaria

Para Hart no es posible distinguir una norma jurídica de otra clase de normas por el contenido o estructura considerando a la norma en forma AISLADA, sino por su PERTENENCIA A UN SISTEMA JURIDICOHay que definir Norma jurídica como una Norma que pertenece a un Sistema jurídico

EXISTENCIA DE LA NORMA JURIDICA

Ross: existe, esta vigente en un determinado lugar cuando se puede decir con probabilidad que los jueces la usaran como fundamento de sus resoluciones(Concepción Realista)KELSEN Una norma es eficaz si es obedecida por los súbditos o aplicada por los jueces en caso de desobedienciaPara que exista debe ser positivaLA CONDICION DECISIVA ES QUE SEA VALIDAQue es cuando tiene fuerza obligatoria, que deriva de la Norma FundamentalEs decir, existen en cuanto pertenecen a un sistema jurídico valido

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CAPÍTULO III, EL SISTEMA JURÍDICO

Para la comprensión del fenómeno jurídico hay tres preguntas que son

prioritarias. Estas tres preguntas están estrechamente relacionadas entre

sí. :1) ¿Cómo se caracteriza un sistema jurídico? 2) ¿Cuándo una norma

pertenece a un cierto sistema jurídico? 3) ¿Cuándo un sistema jurídico existe?

1. Los rasgos distintivos de los sistemas jurídicos

a) Los sistemas jurídicos como sistemas normativos

El derecho pertenece a la familia de los sistemas normativos, precisando el

concepto es un "sistema deductivo de enunciados"'.

Tarski define "sistema deductivo" como un conjunto cualquiera de enunciados

que comprende todas sus consecuencias lógicas. Alchourrón y Bulygin

caracterizan los sistemas normativos como aquellos sistemas deductivos de

enunciados entre cuyas consecuencias lógicas hay al menos una norma.

b) Los sistemas jurídicos como sistemas coactivos

El procedimiento más esclarecedor es definir "norma jurídica" a partir del

concepto de sistema jurídico, y no definir "sistema jurídico" a partir de la noción

de norma jurídica.

Así como para que un sistema de enunciados sea un sistema normativo es

necesario que incluya al menos una norma, sin que sea necesario que todos

sus enunciados sean normas, del mismo modo un sistema normativo no es un

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sistema jurídico si no incluye normas que prescriben actos coactivos, aunque

no todas sus normas tienen que estipular actos coactivos.

Mientras el sistema jurídico incluye normas que prohíben en general el uso de

la coacción, hay una serie de reglas que establecen excepciones a esta

prohibición general, autorizando el empleo de la fuerza en ciertas condiciones y

por ciertos individuos

c) Los sistemas jurídicos como sistemas institucionalizados

La falta de certeza sobre qué normas rigen en la sociedad da origen a una

regla de reconocimiento, que determina las condiciones para que una regla sea

una norma válida del sistema.

Estas normas que Hart menciona como distintivas del derecho apuntan, en

definitiva, a una propiedad que muchos autores — como, por ejemplo, Alf Ross

— coinciden en considerar definitoria del concepto de sistema jurídico: su

carácter institucionalizado, o sea el que sus normas establezcan autoridades u

órganos centralizados para operar de cierta manera con las normas del

sistema. Las reglas de cambio de Hart establecen órganos creadores de

normas; las reglas de adjudicación establecen órganos de aplicación de

normas —fundamentalmente los jueces—; y la regla de reconocimiento

establece, como veremos luego, cierta limitación importante a los órganos de

aplicación de normas.

Cuando antes se dijo que el sistema jurídico regula el ejercicio del monopolio

de la fuerza estatal, se apuntaba a la nota de de coactividad, pero se

presuponía este otro rasgo distintivo consistente en la institucionalización del

sistema. Es el hecho de que el sistema jurídico no sólo regula el empleo de la

fuerza sino que lo regula como un monopolio de ciertos órganos, lo que permite

distinguirlo de otros sistemas normativos.

d) Los órganos primarios de los sistemas jurídicos

Los derechos desarrollados que conocemos presentan tres tipos principales de

órganos: los órganos encargados de crear y derogar normas generales del

sistema; los órganos encargados de determinar qué normas son aplicables a

situaciones particulares y de disponer, si es el caso, la ejecución de las

medidas coactivas que tales normas prescriben; y los órganos encargados de

ejecutar físicamente las medidas coactivas.

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e) La obligación de los órganos primarios de aplicar normas y la regla de

reconocimiento de Hart

La respuesta de Hart al interrogante acerca del origen de la obligación de los

jueces de aplicar ciertas normas, es que ella surge de una práctica o regla

social, desarrollada principalmente por ellos mismos, que establece que las

normas que satisfacen ciertas condiciones son válidas, o sea deben ser

aplicadas. La existencia de esta práctica social de reconocimiento de ciertas

normas —'que Hart llama regla de reconocimiento— se pone de manifiesto en

la aplicación reiterada de esas normas, en la forma de justificar esa aplicación,

en las críticas a quienes no las aplican, etcétera.

Hart distingue lúcidamente entre el punto de vista externo y el punto de vista

interno respecto de la regla de reconocimiento. El punto de vista externo es el

de un observador que describe el hecho de que en cierto ámbito rige

determinada regla de reconocimiento que prescribe qué normas deben ser

aplicadas. En cambio, el punto de vista interno frente a la regla de

reconocimiento no consiste en hacer referencia a ella sino en usarla para

determinar qué normas deben ser aplicadas. Este es, según Hart, el punto de

vista que adoptan los jueces, y él se manifiesta en el empleo del lenguaje

normativo propio del derecho; en especial, cuando se dice que una regla es

válida, generalmente se formula un enunciado interno que presupone la

aceptación de la regla de reconocimiento.

2. Criterios de pertenencia y de individualización

La pregunta acerca de cuándo una norma forma parte de un cierto sistema

jurídico y no de otro está estrechamente relacionada con la pregunta acerca de

cómo se puede distinguir un sistema jurídico de otro. La primera pregunta

requiere que se formule un criterio de pertenencia de

Una norma a un sistema jurídico, y la segunda reclama un criterio de

individualización de sistemas jurídicos.

a) La pertenencia al sistema de las normas derivadas

El primer criterio de pertenencia: "una norma pertenece a un sistema jurídico

cuando el acto de dictarla está autorizado por otra norma que pertenezca al

sistema jurídico en cuestión".

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Page 10: Capitulo 2, 3 y 4 de Nino

Kelsen, su criterio para decidir la pertenencia de una norma a un sistema, es

decir, su validez.

La norma cuya pertenencia al sistema estamos averiguando a un eslabón

superior en la cadena de validez, tenemos que encontrar que la promulgación

de la primera fue autorizada por otra norma.

Que una norma autorice la creación de otra o, lo que es lo mismo, que la última

derive de la primera, quiere decir fundamentalmente que la conducta de dictar

la norma inferior esté

Permitida por la superior.

También la pertenencia de una norma a un sistema está condicionada a que no

haya habido un acto de derogación de esa norma, autorizado por otras normas

del sistema.

Pero este criterio no es satisfactorio, ya que hay muchos casos en que un

sistema jurídico declara obligatorias las normas de un derecho extranjero sin

que tales normas sean consideradas parte del primer sistema

b) La pertenencia al sistema de las normas no derivadas.

Diferentes criterios de individualización

Un criterio de pertenencia aplicable a las normas de máxima jerarquía del

sistema tendrá que establecer ciertas condiciones que tienen que satisfacer

tanto la norma cuya pertenencia a un sistema se cuestiona como las restantes

normas primitivas de ese sistema, pero no las normas de otros sistemas.

Presumiblemente esas serán, entonces, las condiciones que nos servirán para

distinguir un sistema jurídico de otro.

¿Pero cuáles son las condiciones que permiten distinguir un sistema jurídico de

otro?

1) El criterio territorial. Dos normas pertenecen al mismo sistema jurídico

cuando son aplicables en el mismo territorio; y dos normas pertenecen a

distintos sistemas jurídicos cuando son aplicables en distintos territorios.

El concepto de territorio no es un concepto "físico" o "natural" sino que es un

concepto jurídico.

Resulta circular individualizar un cierto derecho por el territorio donde sus

normas se aplican, ya que el territorio se identifica por el sistema jurídico que

es aplicable en él. Es decir, tenemos que distinguir primero un derecho de otro

para poder distinguir un territorio estatal de otro.

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Page 11: Capitulo 2, 3 y 4 de Nino

2) El criterio del origen en cierto legislador. Según John Austin, un sistema

jurídico estará formado por todas las normas que dicte un determinado

legislador. De

Es decir que también Austin acepta implícitamente el procedimiento de las

cadenas de validez para determinar la pertenencia de una norma a un cierto

sistema. Como se dijo, la respuesta a la pregunta sobre la pertenencia de una

norma a un sistema implica resolver también la cuestión acerca de la

individualización de un sistema jurídico, distinguiéndolo de otros. Es

precisamente en la individualización del sistema jurídico donde se pone de

manifiesto la debilidad de la tesis de Austin. Su criterio implica que un cambio

de legislador originario determina un cambio de sistema jurídico; es decir, que

si se sustituye el soberano, aparece un derecho diferente, aunque esté

integrado por las mismas normas.

3) El criterio de la norma fundamental. Kelsen, como vimos, determina la

validez de una norma por su derivación de otra norma válida. Así llega a una

primera norma positiva del sistema. Kelsen recurre a su célebre norma

fundamental o básica., no es una norma dictada por algún legislador humano o

divino, sino un presupuesto epistemológico, una especie de hipótesis de trabajo

que utilizan implícitamente los juristas en sus elaboraciones.

Los distintos sistemas se diferencian, según Kelsen por estar originados en

diferentes normas fundamentales.

Una norma sólo es válida si deriva de otra norma que sea a su vez válida.

Kelsen acerca de la validez de la norma fundamental insinúa que la validez de

esa norma presupuesta debe a su vez presuponerse, y que esa validez no

puede ya ponerse en tela de juicio, sino que se la debe aceptar

dogmáticamente.

4) El criterio basado en la regla de reconocimiento. El criterio de

individualización que emplea Hart establece que un cierto sistema jurídico se

distingue de otro por el hecho de que la aplicación de todas sus normas está

directa o indirectamente prescripta por' una regla de reconocimiento diferente

de la que prescribe aplicar las normas del otro.

La regla de reconocimiento de Hart está en mejores condiciones que la norma

fundamental de Kelsen para servir como punto de referencia de los criterios de

pertenencia e individualización. En primer lugar, Hart elude el enredo en que

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Page 12: Capitulo 2, 3 y 4 de Nino

incurre Kelsen cuando sostiene que la validez de la norma fundamental debe

presuponerse, aclarando que de la regla de reconocimiento no tiene sentido

predicar validez o invalidez, puesto que ella sirve precisamente para determinar

cuándo las demás normas son válidas.

La regla de reconocimiento de Hart no es, a diferencia de la norma fundamental

de Kelsen, una mera creación intelectual, una hipótesis del pensamiento

jurídico, sino que es una norma positiva, una práctica social. Esto es muy.

Importante para proceder a individualizar la regla de reconocimiento,

Hart no consigue justificar su aserto de que todo orden jurídico tiene sólo una

regla de reconocimiento.

5) El criterio basado en el reconocimiento de los órganos primarios., este

enfoque plantea una serie de problemas que no son de fácil resolución.

El primer problema es el de caracterizar a los órganos cuyo reconocimiento de

una norma determina su pertenencia al sistema. Las propuestas de

caracterización de esos órganos sobre la base de la competencia que le

otorgan las mismas normas que pertenecen al sistema que esos órganos

reconocen, corren el riesgo de caer en un círculo vicioso.

El segundo problema que presentan los criterios de individualización y

pertenencia que se apoyan en el reconocimiento de las normas por ciertos

órganos, es el de determinar qué es lo que unifica en un mismo conjunto a

diferentes órganos primarios, de tal modo que las normas que todos ellos

reconocen formen parte del mismo sistema jurídico y, en cambio, no formen

parte de ese sistema las normas que otros órganos primarios reconocen. Pero

este criterio es insatisfactorio. Este enfoque presenta una serie de dificultades

pero, sin embargo, parece proveer un criterio adecuado de individualización de

los sistemas jurídicos.

El tercer problema que presentan los criterios de individualización y pertenencia

fundados en el reconocimiento de las normas por parte de los órganos

primarios, consiste en determinar las condiciones en que puede decirse que

una regla es reconocida por tales órganos.

Dos normas no derivadas pertenecen al mismo sistema jurídico cuando ellas

son reconocidas (sea directamente o a través de prácticas generales de

reconocimiento) por órganos que están en condiciones de disponer medidas

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Page 13: Capitulo 2, 3 y 4 de Nino

coactivas recurriendo a la misma organización que ejerce el monopolio de la

fuerza estatal.

Por supuesto que la individualización de un orden jurídico basado en el

reconocimiento de ciertas normas por parte de los órganos que tienen acceso

al mismo aparato coactivo estatal, implica que el sistema cambia no sólo

cuando se produce una modificación substancial en el aparato coactivo, sino

también si cambian las normas primitivas que los órganos reconocen.

3. La validez y la existencia del derecho

La expresión "validez" es de una extremada ambigüedad

Si la designación del concepto de validez incluye la justificabilidad o fuerza

obligatoria moral de las normas o del sistema jurídico de los que se predica

validez, el concepto se convierte en una noción normativa.

Los otros significados de "validez" (que están asociados o con la vigencia de

una norma o de un sistema, o con la pertenencia de una norma a un sistema, o

con la circunstancia de que una norma ha sido permitida o declarada

obligatoria por otra) son, en cambio, puramente descriptivos. La aplicabilidad

de estos distintos conceptos de validez depende solamente de verificaciones

fácticas.

La existencia de las normas como concepto descriptivo

Las confusiones a que la teoría de Kelsen da lugar en esta materia nos debe

enseñar a separar cuidadosamente el concepto de validez (o existencia)

normativo de los conceptos de validez (o existencia) descriptivos.

Ese es el concepto de existencia asociado con la vigencia o eficacia de las

normas. Es la vigencia, en determinado territorio, de ciertas normas jurídicas, y

no de otras, lo que hace que tengamos que tomarlas en cuenta para decidir

cómo actuar.

Una norma jurídica es eficaz o vigente en general, dos condiciones para la

vigencia de una norma jurídica: 1) que sus destinatarios la observen

generalmente; 2) que ciertos órganos de aplicación las reconozcan en sus

decisiones.

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Page 14: Capitulo 2, 3 y 4 de Nino

Pero si bien la existencia de una norma está asociada con su vigencia o

eficacia, generalmente no se identifica la existencia con la vigencia de una

norma jurídica.

Si bien la existencia de un sistema jurídico se identifica con su vigencia, no

ocurre lo mismo en el caso de las normas jurídicas. Una norma jurídica existe

cuando pertenece a un sistema jurídico vigente.

Un sistema jurídico tiene vigencia cuando sus reglas primitivas o no derivadas

son generalmente observadas por sus sujetos normativos y son efectivamente

aceptadas en sus decisiones por los órganos que tienen, de hecho, la

posibilidad de disponer la ejecución de medidas coactivas, recurriendo al

monopolio de la fuerza estatal.

Un sistema jurídico es un sistema normativo que estipula, entre otras cosas,

en qué condiciones el uso de la fuerza está prohibido y permitido y que

estatuye órganos centralizados que aplican las normas del sistema a casos

particulares (estando generalmente obligados a hacerlo), disponiendo la

ejecución de las medidas coactivas que el sistema autoriza, a través del

monopolio de la fuerza estatal.

Un orden jurídico se distingue de otros por el hecho de que sus normas son

directa o indirectamente reconocidas por órganos que recurren, para ejecutar

las medidas coactivas que disponen, a una organización de fuerza

independiente de la que emplean los órganos primarios de otros sistemas.

Un orden jurídico existe cuando sus normas primitivas o no derivadas son

generalmente observadas por sus destinatarios y aceptadas efectivamente en

sus decisiones por los órganos que tienen la posibilidad fáctica de poner en

movimiento el monopolio de la fuerza estatal para ejecutar las medidas

coactivas que el sistema autoriza.

La relación de un sistema jurídico con el derecho internacional

Kelsen distingue tres posibles posiciones:

La primera podría denominarse "monismo internacional". Sostiene que los

derechos nacionales forman parte del derecho internacional, pues éste da

validez a cada una de ellas.

La segunda tesis se podría denominar "monismo nacional". Afirma que el

derecho internacional recibe su validez de los derechos nacionales y, por lo

tanto, forma parte de ellos.

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Page 15: Capitulo 2, 3 y 4 de Nino

La tercera tesis, llamada "pluralismo", sostiene que el derecho internacional es

un sistema independiente de los derechos nacionales.

Las costumbres internacionales incluyen una norma que se suele llamar

"principio de efectividad", la cual prescribe que se reconozca todo régimen que

durante un tiempo prudencial

Ejerza el control coactivo en un cierto territorio. Es decir que esta norma

cumple la misma función que Kelsen asigna a la norma fundamental de los

derechos nacionales, o sea que da competencia para dictar normas al grupo de

personas que, sin estar autorizadas por ninguna norma positiva del sistema,

tiene éxito en establecer normas originarias eficaces.

Tampoco es adecuado el "monismo nacional" que supone que el derecho

internacional forma parte de cada uno de los derechos nacionales que lo

reconocen.

O sea, que el derecho internacional tiene una existencia independiente del

reconocimiento por cada Estado en particular. En fin, parece que la posición

más coherente es la que se ajusta al sentido común, que considera sistemas

independientes el derecho internacional y cada uno de los derechos

nacionales, por ser distintos los conjuntos de normas reconocidas como

soberanas que constituyen la base de cada uno de tales sistemas.

El cambio regular de la base de un sistema jurídico

Cuando cambian las normas que constituyen la base de un cierto derecho o

sea las normas primitivas que los órganos primarios reconocen, el criterio de

individualización que formulamos determina la conclusión de que cambia el

sistema jurídico, que hay en ese territorio un sistema distinto al anterior. Esto

es claro cuando la modificación se hace en una forma "irregular", o sea no

prevista en el propio sistema. Cuando un cambio de esa especie tiene un

acierta magnitud, se habla de "golpe de estado" o de "revolución".

Pero hay casos en los que entre las reglas básicas de un sistema hay alguna

que prevé un procedimiento para modificar el conjunto, como por ejemplo el art.

30 de la constitución.

15

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Capitulo 4, Los conceptos básicos del derecho (hasta El concepto de responsabilidad 184)

La filosofía del derecho tradicional dedicaba poca atención al análisis del significado de los términos de derecho subjetivo y asumía la función de valorar, desde el punto de vista moral, los hechos o conductas que ellos denotan. Debe distinguírsele de la función de analizar y reconstruir un esquema conceptual éticamente neutral, que es la tarea del derecho vigente. No se trata de conceptos originales de la teoría del derecho la investigación del uso que tienen estos conceptos fundamentales relevantes; ya que no tendría posibilidad de aplicación un esquema conceptual que guardara poca relación con el que de hecho usan los dogmáticos y la gente; y asimismo porque investigar los criterios vigentes en el lenguaje ordinario permite detectar distinciones concítales importantes. Una consecuencia negativa de eliminar la vaguedad del lenguaje ordinario es que se deba renunciar a que el esquema conceptual propuesto recoja todas las variantes y matices de los usos lingüísticos vigentes, debe haber un equilibrio entre un máximo de precisión y una óptima recepción de las funciones que cumple.Las expresiones jurídicas básicas forman un sistema, en el cual algunos términos son primitivos puesto que no se definen por ninguno de los restantes; mientras que los demás son derivados ya que en su definición aparece alguna de las expresiones primitivas. Las tareas principales de una teoría del derecho respecto a las expresiones jurídicas son, investigar los criterios vigentes en el uso espontáneo de tales expresiones por parte de los juristas y el público; reconstruir tales criterios de manera de eliminar la vaguedad y ambigüedad; reflejar las relaciones lógicas que parece haber entre ellos.

El concepto de sanción.Según Kelsen la sanción es un acto coercitivo, que tiene por objeto la privación de un bien, quien lo ejerce debe estar autorizado por una norma válida y debe ser consecuencia de una conducta de algún individuo. Lo que caracteriza a la sanción es la posibilidad de aplicar la fuerza efectiva si el reo no colabora. No se sanciona cuando el sujeto no considera valioso lo que se quita, o sea cuando no es un bien; por lo tanto se considera bienes aquellos estados de cosas que para la generalidad de la gente son valiosos. Los sistemas jurídicos desarrollados distinguen entre la función de disponer que una sanción se aplique y la función de ejecutarla. En el sistema de Kelsen la función esencial de las normas primarias es dar competencia para la aplicación de sanciones. La sanción debe ser la consecuencia de una conducta. Sólo puede haber sanción en aquellos

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casos en que la coerción estatal se ejerce como respuesta a alguna actividad voluntaria de un agente. La distinción entre sanciones penales y civiles consiste en que, primero la sanción penal generalmente se reclama de oficio, la civil debe demandarse por el damnificado. Segundo el producido por la multa penal pasa a integrar el erario público, el de la ejecución forzosa beneficia al demandante. Tercer, la sanción penal tiene una finalidad retributiva o preventiva, la sanción civil tiene el propósito de resarcir el daño producido y su monto está dado por la extensión de este último. Las sanciones civiles y de las demás medidas coactivas estatales, es que la parte esencial de la razón por la que la pena se aplica el imponer algún sufrimiento a su destinatario; las otras medidas coactivas, el sufrimiento del destinatario puede ser una consecuencia colateral inevitable, pero no e parte de la finalidad de las medidas.

El concepto antijurídico.Kelsen sostiene que un acto es un delito cuando el orden jurídico dispone una sanción por su ejecución. El delito independientemente de que esté prevista una sanción, es tachada por Kelsen por ser iusnaturalista, ya que estos generan la imposibilidad de verificar científicamente los enunciados que hablan del derecho natural. La ciencia del derecho sólo debe ocuparse de las conductas prohibidas por el derecho positivo. Ante la afirmación de que un acto está prohibido, es delito, cuando contradice o viola alguna norma jurídica, Kelsen la rechaza ya que sólo hay contradicción entre dos proposiciones o entre dos normas, pero no entre una norma jurídica y una proposición descriptiva. La violación de una norma está constituida por la omisión de sancionar y no por la comisión del acto antijurídico.Primera definición. Acto antijurídico es la condición o el antecedente de la sanción, mencionado, en una norma jurídica. Si se ejemplificaran con normas jurídicas se advertiría que aparecen muchas condiciones en las cuales no todas serían llamadas delito por juristas y legos. Además resultaría calificado como delitos no sólo el matar y el no cumplir el contrato sino, también, la acusación del fiscal, la actividad del juez, etc.Segunda definición. Acto antijurídico es la conducta que, siendo condición de la sanción en una norma jurídica, está realizada por el individuo a quien la sanción se aplica. Esta definición tiene la ventaja de circunscribir el ámbito de las condiciones de la sanción; pero no cumbre los casos de responsabilidad indirecta. Sirve para eliminar la denotación de delito las conductas realizadas por terceros, pero no las conductas del propio sancionado que, nadie llamaría delito.Tercera definición. Acto antijurídicos es la conducta de aquel hombre contra quien, o contra cuyos allegados, se dirige la sanción establecida, como consecuencia, en una norma jurídica. Kelsen debilita la exigencia de que el delito sea necesariamente alguna conducta del sancionado, también puede ser la acción de algún allegado a él. El concepto de relación jurídica, o de allegado, es lo bastante vago como para que se encuentren en esa vinculación; asimismo subsiste en esta última definición el segundo inconveniente de la anterior. Kelsen no ha logrado perfilar un concepto satisfactorio de acto antijurídico.

Clasificación de delito en las dogmática penal.La dogmática penal utiliza el concepto específico del delito penal y no del general.La visión iusnaturalista propone al delito como la infracción a la ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. No es suficiente con esa condición para que un acto se considere delictuoso, además pretende poner límites a los legisladores. Una cosa es proponerse criterios de uso para el término

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delito y otra es recomendar que sólo sean penadas ciertas conductas y no otras. La definición está muy cargada de connotaciones valorativas que no ayudan.El positivismo criminológico afirma que las causas de la conducta delictuosa no son factores de tipo psicológico o sociológico sino características antropológicas u orgánicas. Lo único moralmente admisible era la aplicación de medidas de seguridad para proteger a la sociedad de los delincuentes natos y para intentar su tratamiento. Hay una falta de concordancia entre su concepto natural de delincuente el concepto jurídico positivo de delito. Asimismo se suma el concepto de delito natural postulando, delito es la lesión de aquellos sentimientos fundamentales, piedad y probidad, en la medida media en que se encuentran en las razas humanas superiores y que es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad. Este postulado tiene una vaguedad que la hace prácticamente inútil; asimismo es absolutamente alejada del uso común de la palabra delito. Beling definió delito como la acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que llenas las condiciones objetivas de punibilidad. La concepción estratificada del delito consiste en requerir una serie de elementos del delito que están vinculados lógicamente entre sí, de tal manera que cada uno de ellos implica la presencia del que se menciona antes. La primera condición para que haya un delito es que el individuo ejecute una acción, entendida como movimiento corporal voluntario o la ausencia voluntaria de un determinado movimiento corporal; la acción puede ser comitiva (matar) como omisiva (dejar que el guacho se muera sin ayudarlo); asimismo hay acciones de pura actividad (caminar) y acciones que producen un resultado exterior el mero movimiento corporal y conectado casualmente con el (el hombre muerto por un balazo). El segundo elemento es la tipicidad, la acción es típica cuando encuadra estrictamente en una descripción precisa contenida en una ley penal no retroactiva. Tercero, antijuricidad, una conducta puede ser típica y sin embargo no estar sometida a pena por no ser antijurídica; acción antijurídica es aquella que viola ciertas normas prohibitivas subyacentes a las normas que estipulan penas. Cuarto, una acción es culpable cuando está acompañada por un componente psicológico característico, que puede ser el dolo (intención) o culpa (negligencia, imprudencia). Quinto, punibilidad, una acción es típica, antijurídica y culpable, si es punible según el derecho positivo.No es una exigencia para el uso de la palabra delito el uso de alguno de estos elementos sino una postulación valorativa sobre qué hechos puede ser penada y cuáles no. Las exigencias contenidas en el requisito de que la conducta delictiva sea típica parece no ser condición necesaria para que los juristas usen la palabra delito. El requisito de tipicidad parece consistir en una serie de exigencias de tipo ideológico o valorativo, lo mismo ocurre con la culpabilidad. La expresión delito por parte de los juristas se puede advertir que no coincide con las exigencias de la definición de delito que formulan explícitamente. Los primeros dos requisitos están recogidos por la definición de Kelsen, no es así la de antijuricidad. Kelsen no incluye las normas directamente prohibitivas de ciertos actos sino sólo normas que establecen sanciones. Es justamente la no inclusión de normas prohibitivas en su sistema lo que provoca el déficit que tiene Kelsen respecto al uso compón para identificar al delito entre las condiciones de la sanción. En el lenguaje ordinario se identifica al delito por el hecho de estar mencionado como uno de los antecedentes de la pena en una norma del tipo de las de Kelsen y por violar una norma prohibitiva. La dificultad de Kelsen para definir el concepto de acto antijurídico es una más de las que están provocadas, por su negativa a admitir normas jurídicas diferentes de las que disponen sanciones.

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